ПРАВОВОЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Наиболее общие нормы о статусе акционерных обществ (АО) содержит Гражданский кодекс, определяя в гл. 4 его понятие, основные черты и устанавливая основные гарантии прав акционеров и кредиторов общества. Более подробная регламентация статуса АО является предметом специального законодательства, где центральное место занимает Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, в ред. ФЗ РФ от 7.08.2001 и 21.03.20021. Этот Закон определяет правовое положение всех акционерных обществ, за исключением организации АО в банковской, инвестиционной и страховой сферах, а также тех АО, которые были созданы в процессе приватизации. Особый правовой режим также предусмотрен законодателем для акционерных обществ, созданных на базе реорганизованных колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий. Регулирование деятельности перечисленных организаций является сферой специальных федеральных законов.

Несмотря на некоторые особенности, понятие акционерного общества во всех случаях остается единым. Акционерным является такое хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников по отношению к обществу. Акционеры не несут ответственности по обязательствам общества. Только при неоплате полной стоимости акций акционеры несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части принадлежащих им акций (ст. 96 ГК, ст. 2 Закона).

Акционерное общество может быть создано несколькими или одним учредителем, но оно не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица (п. 2 ст. 10 Закона).

Учредительным документом АО является его устав (п. 3 ст. 98 ГК). При создании общества несколькими учредителями они могут заключать договор о его создании, определяющий порядок осуществления деятельности по учреждению общества. Однако такой договор не является учредительным документом. Основная его цель — обеспечить легальную процедуру создания соответствующего АО (п. 1 ст. 98 ГК), большая часть обязательств такого договора теряет свою силу вследствие их исполнения1.

Акционерные общества подразделяются на открытые и закрытые (ст. 97 ГК, ст. 7 Закона).

Открытое акционерное общество создается путем открытой подписки на акции. Акционеры такого общества вправе свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, в отношении открытых АО действует правило о публичной отчетности. Последнее означает, что годовые бухгалтерские балансы и отчеты такого общества должны обязательно публиковаться. Число акционеров открытого АО не ограничивается.

В закрытом акционерном обществе все акции распределяются между учредителями. Акционеры такого общества могут распоряжаться своими акциями, но с соблюдением правила о преимущественной покупке акций другими акционерами. Публичная отчетность для закрытых обществ обязательна лишь в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 92 Закона. Число акционеров закрытого АО не должно превышать 50. Если число акционеров превысит эту цифру, закрытое общество должно быть преобразовано в открытое (ст. 7 Закона).

Имущество акционерного общества принадлежит ему на праве собственности. Акционеры имеют лишь обязательственное право требования к обществу. Имущество общества отражается в его самостоятельном балансе.

Важнейшую часть имущества общества составляет его уставный капитал, формируемый при создании общества и указываемый в его уставе. В Законе (ст. 26) определен минимальный размер уставного капитала: для открытого общества он составляет 1000 минимальных размеров оплаты труда, а для закрытого – 100. К моменту регистрации уставный капитал должен быть оплачен не менее чем на половину. Остальная часть уставного капитала должна быть покрыта в течение года после регистрации.

В законодательстве проводится чёткое различие между уставным капиталом и действительным имуществом общества, которое может быть больше или меньше уставного капитала в зависимости от успешности работы предприятия. Действительное имущество общества (чистые активы) не должно быть меньше размеров уставного капитала; в противном случае уставной капитал должен быть уменьшен до размеров чистых активов, с соблюдением правил ст. 30 Закона. При несоблюдении данного правила общество подлежит ликвидации (п. 6 ст. 35 Закона). В состав имущества также входят некоторые фонды, которые могут или должны быть образованы (ст. 35 Закона).

 

Уставный капитал акционерного общества подразделяется на акции. Наличие акций — характерная черта акционерного общества, акции могут выпускаться только акционерными обществами. Акция представляет собой ценную бумагу, подтверждающую обязательственные права акционера по отношению к обществу. Акции могут быть различных видов. Виды акций определяются в уставе общества.

Акции подразделяются на именные и предъявительские. По Закону об акционерных обществах допускаются только именные акции (п. 2 ст. 25). Но Законом о рынке ценных бумаг от 22 апреля 1996 г.1 разрешен также выпуск акций на предъявителя. Они могут выпускаться в определенном отношении к величине уставного капитала в соответствии с нормативом, определяемым Федеральной комиссией по рынку пенных бумаг (ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг).

Далее, акции подразделяются на обыкновенные и привилегированные. Обыкновенная акция дает не только право на дивиденд, но и право голоса на общем собрании акционеров. Поэтому обыкновенные акции иногда называют голосующими. Привилегированная акция дает право на получение дивиденда в заранее определенном размере. Количество привилегированных акций не должно превышать 25 % уставного капитала. Владельцы привилегированных акций, как правило, не имеют право голоса на общем собрании акционеров. Только при рассмотрении вопросов, от решения которых существенно зависит положение владельцев привилегированных акций, они получают право голоса. К числу таких вопросов относятся, в частности, реорганизация, ликвидация общества, введение новых серий привилегированных акций, дающих их владельцам большие льготы, чем те, которые имеются у владельцев существующих привилегированных акций. Особым видом привилегированных акций являются кумулятивные (п. 5 ст. 32 Закона). По таким акциям дивиденды выплачиваются не ежегодно, а могут накапливаться в соответствии с порядком, предусматриваемым уставом общества.

Акции подразделяются также на размещенные и объявленные. Размещенными признаются акции, которые приобретены учредителями и другими акционерами при первичной эмиссии. Сумма номинальной стоимости этих акций равна уставному капиталу общества. В уставе обязательно указываются количество и номинальная стоимость размещенных акций. Объявленные акции — это акции, которые могут быть выпущены в будущем. Объявленные акции являются как бы дополнительными по отношению к акциям размещенным, они могут указываться, но могут и не указываться в уставе общества.

В акционерных обществах, созданных в процессе приватизации, может использоваться также Золотая акция. Такая акция выпускается в единственном экземпляре на предприятиях, имеющих особо важное значение, по решению правительства или Министерства имущественных отношений РФ. Владелец Золотой акции имеет право вето при принятии решений об изменении устава, реорганизации, ликвидации общества и по некоторым другим вопросам, перечисленным в Указе Президента РФ от 16 ноября 1992 г.1

Правовой режим Золотой акции был изменен с принятием ФЗ РФ «О приватизации Государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» от 21.06.1997 г. Согласно ст. 5 этого Закона Золотая акция рассматривается как специальное право государства на участие в управлении акционерными обществами, созданными в процессе приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий. Рассматриваемая Золотая акция предоставляет более широкие права ее владельцу по сравнению с предыдущей Золотой акцией, в частности права вето не только при решении вопросов об изменении устава, реорганизации и ликвидации общества, но и заключении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых заинтересованы руководящие работники общества. Новым является и то, что данная Золотая акция (специальное право) не может отчуждаться частным лицам и организациям и конвертироваться в обыкновенную акцию.

Акционеры учитываются в реестре акционеров, который ведется ‘или самим обществом, или в обществах с числом акционеров более 50 реестр должен обязательно вестись специализированным регистратором (ст. 44 Закона).

Важнейшее право акционера — право на получение дивидендов. Дивиденды выплачиваются один раз в год за счет прибыли общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Законом об акционерных обществах (ст. 43) предусмотрены некоторые ограничения выплаты дивидендов. В случаях, предусмотренных ст. 75 Закона, акционеры вправе требовать выкупа акций.

Помимо перечисленных прав, акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право голоса на общем собрании акционеров, владельцы привилегированных акций имеют такое право в отдельных указанных выше случаях. Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания (не более двух предложений), а также выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, в счетную и в ревизионную комиссии общества (ст. 53 Закона). Акционер также вправе обжаловать в судебном порядке решение общего собрания акционеров, если он не участвовал в собрании или голосовал против такого решения (п. 7 ст. 49 Закона).

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Правовой статус, компетенция и роль общего собрания в решении вопросов акционерного общества являлись неоднократно предметом обсуждения на страницах периодических изданий1.

Оно решает наиболее важные вопросы деятельности общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется в п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах. Вопросы решаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций. Наиболее важные вопросы решаются большинством в три четвертых голосов. В таком порядке решаются вопросы изменения устава, реорганизации, ликвидации общества, определения количества номинальной стоимости, категории (типа) акций я прав предоставляемых этими акциями, приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (п. 4 ст. 49 Закона). Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Если необходимого числа акционеров нет, собрание созывается повторно; в этом случае оно имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций. Общее собрание может быть годовым или внеочередным. Годовое собрание созывается не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания года. На нем избираются совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия (ревизор), утверждается аудитор, рассматриваются годовой отчет и некоторые другие вопросы. Внеочередное собрание созывается по мере необходимости по решению совета директоров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также по требованию акционеров, владеющих 10 или более процентами голосующих акций.

Общее собрание акционеров избирает совет директоров (наблюдательный совет), который осуществляет общее руководство деятельностью предприятия и решает все вопросы, кроме относящихся к компетенции общего собрания. В обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций — менее 50 совет директоров может не избираться, а его функции в этом случае осуществляются общим собранием акционеров. Совет директоров избирается сроком на один год. Число членов совета директоров определяется общим собранием акционеров. В обществе с числом акционеров более тысячи оно не должно быть менее семи, а с числом акционеров более 10 000 — меньше 9. Из своего состава члены совета директоров избирают председателя совета. Компетенция совета директоров весьма широка (ст. 65 Закона).

Советом директоров назначается исполнительный орган общества, если это поручено ему в соответствии с уставом. В случае, когда уставом это не предусмотрено, исполнительный орган назначается общим собранием акционеров. Положение об исполнительном органе утверждается общим собранием акционеров.

Исполнительный орган руководит повседневной деятельностью общества. Он может быть единоличным (директор, генеральный директор) или коллегиальным (правление, дирекция). По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Вопрос об определении правового статуса и компетенции управляющей организации и управляющего остается дискуссионным1. Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества.

Директор, генеральный директор и члены правления несут ответственность за ущерб, причиненный обществу их действиями. В случае, когда ущерб причинен обществу решением правления, члены правления несут солидарную ответственность. Однако от ответственности освобождаются те его члены, которые голосовали против принятия решения или вовсе не участвовали в голосовании.

В акционерном обществе должен осуществляться контроль за деятельностью его должностных лиц во избежание возможных злоупотреблений. В этих целях в гл. 11 Закона предусмотрен особый порядок заключения сделок, в которых заинтересованы члены совета директоров, другие должностные лица общества, акционеры, владеющие более 20 % акций (долей, паев), юридические лица, являющиеся выгодоприобретателем, стороной, посредником или представителем в сделке, а также их близкие родственники.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), избираемой общим собранием акционеров (ст. 85 Закона). Общее собрание акционеров утверждает также аудитора общества (ст. 86 Закона). Функции аудитора сходны с функциями ревизионной комиссии, но в отличие от последней аудитор является лицом, независимым от общества.

19.07.1998 был принят Федеральный Закон .№ 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)», в ред. ФЗ РФ от 21.03.20021, согласно которому народное предприятия по своей организационно-правовой форме является разновидностью закрытого акционерного общества работников, на них распространяются правила ФЗ «Об акционерных обществах» за изъятиями, установленными специальным законом.

Народный характер такого предприятия связан с принадлежностью работникам акций, номинальная стоимость которых составляет более 75 % уставного капитала (п. 2 ст. 4 Закона о народных предприятиях), и запретом на формирование работниками контрольного пакета акций путем установления ограничения количества акций (не более 5 %), которыми может владеть один работник — акционер (п. 1 ст. 6 Закона). Запрещена продажа акций, находящихся на балансе народного предприятия, генеральному директору, его заместителям и помощникам, членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии (п. 3 ст. 8 Закона). Размер оплаты труда генерального директора устанавливается общим собранием акционеров и за отчетный финансовый год не может более чем в десять раз превышать средний размер оплаты труда одного работника народного предприятия за тот же период (п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 13 Закона). Существенными особенностями характеризуется управление народным предприятием. По большинству вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, решение принимаются по принципу «один акционер — один голос».

Все изложенные и другие особенности правового статуса народных предприятий позволяют некоторым авторам сделать вывод о том, что «они обладают значительной спецификой и не могут быть втиснуты в рамки организационно-правовой формы акционерного общества без искажения его сути. Если считать конструкцию народного предприятия полезной в условиях рыночной экономики, то следует внести изменения в Гражданский кодекс, дополнив перечень коммерческих, юридических лиц»1. Вероятно, что данный вопрос подлежит обсуждению и решению на законодательном уровне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

С юридической точки зрения страхование — это, с одной стороны, гражданско-правовой способ защиты имущественных интересов лиц, причем такая защита осуществляется методом распределения риска: компенсации убытка некоторых из специальных фондов (резервов), образуемых страховщиком из средств многих, а с другой, — это и определенная форма гарантии. правовая сущность страхования сводится к установлению правоотношения по защите имущественных интересов граждан и юридических лиц путем страховых выплат, осуществляемых при наступлении определенных событий (страховых случаев) из средств фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых взносов (страховых премий). К основным функциям страхования относятся:

1) накопительная (формирование страховых резервов);

2) компенсаторная (возмещение убытков);

3) превентивная (минимизация ущерба при наступлении страхового случая и предупреждение наступления страховых случаев, в том числе в рамках комплексных целевых программ управления рисками).

Основополагающими принципами страхования являются:

1) принцип наличия страхового интереса (ст. 929 ГК РФ содержит понятие имущественного интереса как объекта страхования);

2) принцип предоставления полной и всеобъемлющей информации о риске в широком толковании этого принципа (ст. 944 ГК РФ);

3) принцип пропорционального возмещения (ст. 949, 951 ГК РФ);

4) принцип наличия причинно-следственной связи между страховым событием и убытком, причиненным предмету страхования (ст.ст. 929, 934 ГК РФ);

5) принцип суброгации (ст. 965 ГК РФ) и некоторые другие.

Основы законодательного регулирования страховой деятельности в «рыночной» России были заложены еще Законом «О кооперации» 1987 г.. Законом РФ «О страховании» 1992 г., а впоследствии они были развиты и расширены с принятием в 1995 г. Гражданского Кодекса РФ (ч. 1 и 2), а также целого массива законодательных актов в период с 1992 по 2002 г.

Структура российского законодательства о страховании — трехзвенная, то есть она включает в себя нормы Гражданского Кодекса РФ, регулирующего страховые правоотношения (глава 48), специальное законодательство о страховании (Закон «Об организации страхового дела в РФ», подзаконные нормативные акты министерств и ведомств) и специальное отраслевое законодательство, содержащее отдельные нормы о страховании, чаще всего об обязательном или, так называемом вмененном страховании (Закон о промышленной безопасности от 1997г.).

Закон «Об организации страхового дела в РФ» регулирует отношения по организации страхового дела. При этом отношения по страхованию раскрываются в Законе через понятие страхование. В процессе осуществления страхования эти отношения проявляются как взаимодействие между страхователями, застрахованными, выгодоприобретателями, иными получателями страховых выплат (ст. 5 Закона), с одной стороны, и страховыми организациями — страховщиками, — с другой. Указанный Закон регулирует также отношения страховых организаций между собой в процессе предоставления страховой защиты. Основные проявления отношений между страховщиками отражены в состраховании, перестраховании, ретроцессии, в деятельности общественных объединений страховщиков — ассоциаций, союзов и т.д. (ст.ст. 12, 13, 14 Закона). Закон также определяет фундаментальные принципы государственного регулирования страховой деятельности (глава IV Закона).

Необходимо отметить, что страхование в России также регулируется нормами международного права. Это Генеральное соглашение ВТО в сфере услуг (1997 г.). Первая, Вторая и Третья координирующие директивы ЕС по страхованию жизни (соответственно от 1979,1990 и 1992 гг.), Первая, Вторая и Третья координирующие директивы ЕС по страхованию иному, чем страхование жизни (соответственно от 1973, 1988 и 1992 гг.), др.

Закон «Об организации страхового дела в РФ» в статье 4 закрепил определение объекта страхования через понятие «имущественного интереса». Объектами страхования, согласно ст. 4, выступают три группы имущественных интересов, а именно:

1) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное страхование). Страховая защита имущественных интересов, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, осуществляется посредством договоров страхования имущества (ст. 930 ГК РФ), при этом для договоров страхования имущества определен перечень рисков (объектов), покрываемых данными договорами (п. 2 ст. 929 ГК РФ);

2) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем вреда, причиненного личности, или ущерба, причиненного имуществу третьего лица (страхование ответственности). Страховая защита имущественных интересов, связанных с возмещением страхователем вреда, причиненного им личности или имуществу физического лица, а также ущерба, причиненного юридическому лицу, осуществляется посредством договоров страхования ответственности (ст. 929 ГК РФ), при этом выделяют два вида договоров страхования ответственности — договор страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, и договор страхования риска ответственности по договорам (ст. ст. 931 и 932 ГК РФ);

3) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью, а также пенсионным обеспечением страхователя (застрахованного лица) (личное страхование). Защита имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица, осуществляется посредством договоров личного страхования (ст. 934 ГК РФ).

В статье 929 Гражданского кодекса РФ устанавливается, что по договору имущественного страхования может быть застрахован имущественный интерес, связанный с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, т.е. объектом страхования является риск, защита которого является для страхователя целью страхования. Но объектом страхования является именно риск.

При страховании гражданской ответственности объектом страхования является риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и риск ответственности за нарушение договора (ст.ст. 931, 932 Гражданского кодекса РФ).

При личном страховании может быть застрахован риск причинения вреда жизни или здоровью застрахованного лица, риск достижения застрахованным лицом определенного возраста либо риск наступления в жизни застрахованного лица иного предусмотренного договором события (ст. 934 ГК РФ).

При перестраховании может быть застрахован риск выплаты страхового возмещения или обеспечения, принятый страховщиком по договору страхования (ст. 967 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ ввел понятие «предпринимательского риска» (ст. 933). При страховании предпринимательской деятельности объектом страхования выступает риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения обязательств контрагентами предпринимателя или риск убытков в случае изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, включая риск неполучения ожидаемых доходов (ст. 933 ГК РФ).

Статья 928 Гражданского кодекса РФ содержит перечень интересов, в отношении которых не допускается страхование:

1) противоправные интересы;

2) убытки от участия в играх, лотереях и пари;

3) расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.

Кроме того, объектом страхования не может выступать риск ответственности за нарушение договора, если это не риск самого страхователя (п. 2 ст. 932 ГК РФ), предпринимательский риск лица, который не является страхователем (ст. 933 ГК РФ), а также риск утраты (повреждения, уничтожения, исчезновения) имущества при отсутствии у страхователя интереса в сохранении данного имущества.

Под предметом страхования понимается конкретный предмет имущества, вещь или нематериальное благо, с которыми связываются вероятность и случайность нарушения имущественного интереса.

 

Субъектами страхового правоотношения являются страховщики, страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели.

Страховщиками согласно ст. 6 Закона «Об организации страхового дела в РФ» признается юридическое лицо любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством РФ. Единственный вид деятельности страховой организации — страховая деятельность.

Страховая деятельность страховщика как непосредственная и исключительная также предполагает, что существуют виды деятельности, которыми страховая организация не вправе заниматься в силу предписаний закона. В то же время страховая организация вправе осуществлять иные виды деятельности, непосредственно связанные со страхованием и (или) вытекающие из него. У страховщика должна быть лицензия на проведение страховых операций на территории Российской Федерации, требования к которой предъявлены ст. 32 Закона «Об организации страхового дела в РФ», а также Условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ.

Страхователь — это субъект страховых правоотношений, сторона, которая заключила со страховщиком договор страхования и обязуется уплатить страховщику стоимость страховой защиты ее имущественных интересов против чего обретает право требовать предоставления страхового возмещения (обеспечения) при реализации застрахованной опасности (риска). Страхователями выступают юридические или физические лица, являющимися таковыми по законодательству Российской Федерации.

Застрахованное лицо является участником определенных видов страховых правоотношений, а значит и договоров страхования, а именно договора личного страхования и договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда. Застрахованным лицом может выступать юридическое или физическое лицо. Застрахованное лицо — это субъект, чьи интересы защищены договором страхования и кто не выступает самостоятельным участником страхового правоотношения.

При заключении договора личного страхования соглашение о застрахованном лице является существенным условием договора (п. 2 ст. 942 Гражданского кодекса РФ). Это означает, что застрахованное лицо должно быть обязательно названо в договоре страхования (ст. 934 ГК РФ). В случае невыполнения данного требования к содержанию договора личного страхования, он считается не заключенным (ст. 432 ГК РФ).

Выгодоприобретатель — это третье лицо, в пользу которого заключен договор страхования и которому выплачивается страховое возмещение (обеспечение) по договору в случае причинения ему вреда (ущерба) (ст. 929 ГК РФ). В зависимости от вида страхования и формы его осуществления выгодоприобретателя назначает либо страхователь, либо застрахованное лицо, либо он назначается по закону.

В статье 3 Закона «Об организации страхового дела в РФ» закреплены формы страхования — организационно-правовые способы его осуществления, посредством которых реализуются страховые потребности субъектов страхования. Норма об обязательной и добровольной формах страхования содержится также в статье 927 ГК РФ.

Закон выделяет добровольное и обязательное страхование.

Добровольная форма осуществления страхования отражает индивидуальные и коллективные страховые потребности, при этом страховое правоотношение возникает в силу волеизъявления сторон. Добровольное страхование осуществляется на основе договора страхования между страхователями и страховщиками. Правила добровольного страхования, в которых закреплены общие условия и порядок его проведения, устанавливаются по усмотрению страховщиков и реализуются на основе полученной страховыми организациями лицензиями. Конкретные условия страхования в случае с каждым определенным страхователем, устанавливаются в договоре страхования, заключаемом между страхователем и страховщиком.

Обязательная форма осуществления страхования отражает общественную (общегосударственную) потребность в страховании. Для этих целей государство в законодательном порядке устанавливает обязательность страхования (например, ответственности предприятий — источников повышенной опасности за вред, причиненный третьим лицам, а также окружающей природной среде). Результатом этого становится принятие соответствующего закона об обязательном страховании. Таким образом, обязательное страхование — это страхование в силу закона.

Помимо названных выше статей Гражданского кодекса РФ и Закона «Об организации страхового дела в РФ», отношения по обязательному страхованию регулируются также статьями 935 и 969 Кодекса, которые позволяют выделить три вида обязательного страхования:

1) обязательное страхование в силу закона — это страхование, при котором обязанность страховать конкретный имущественный интерес возлагается на страхователя непосредственно нормами закона;

2) обязательное страхование в силу договора — это страхование, при котором обязанность страхования для лица вытекает не из нормы конкретного закона, а из условий договора, например, договором ипотечного кредитования может быть предусмотрена обязанность заемщика страховать объект залога;

3) обязательное государственное страхование относится к категории обязательного страхования в силу закона, однако, ему присущи некоторые специфические черты.

 

В зависимости от совокупности обстоятельств, с которыми страхователь связывает защиту имущественного интереса, формируются виды страхования. Статья 4 Закона «Об организации страхового дела в РФ» выделяет три отрасли страхования:

– личное страхование;

– имущественное страхование;

– страхование ответственности.

Мировая практика страхования пользуется иной классификацией отраслей и видов страхования. Так глобальное разделение проводится между страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни. Затем критерием классификации, как правило, выступает подразделение по виду застрахованного риска, например, страхование от огня, авиационное страхование, либо по сфере действия риска, например, транспортное страхование грузов, морское страхование, страхование космических объектов.

Еще одним критерием для выделения видов страхования или скорее видов страховых продуктов (программ) является круг страхователей и застрахованных лиц, например, коллективное страхование жизни, индивидуальное страхование от несчастного случая, страхование домашнего имущества.

Практика лицензирования позволила выделить два вида страхования гражданской ответственности: 1) страхование общей гражданской ответственности; 2) страхование профессиональной ответственности.

Вопросы, связанные с заключением, оформлением и исполнением договоров страхования довольно подробно урегулированы Гражданским Кодексом РФ (глава 48 «Страхование», а также еще 15 статей, помимо указанной главы, регулирующих страховые правоотношения). Кроме того, договор страхования как гражданско-правовая сделка подчиняется общим положениям о договорах, закрепленным в ГК РФ.

Договор страхования представляет собой соглашение между страховщиком и страхователем, в силу которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или застрахованного лица, либо достижения им определенного возраста либо наступления в его жизни инвго предусмотренного договором события или в случае причинения ущерба имуществу страхователя в результате какого-либо события, предусмотренного договором страхования (страхового случая).

С точки зрения классификации гражданско-правовых договоров договор страхования является двусторонним, возмездным и реальным договором. Он может также быть договором в пользу третьего лица.

Соглашение о страховании заключается между двумя сторонами — страхователем и страховщиком, поэтому договор страхования — двусторонний.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА

 

Торговому дому «Аксель» требовался кредит для оплаты партии товара. Обслуживающий банк согласился предоставить кредит в нужном размере, но только под надежное обеспечение. Партнер ТД «Аксель» по коммерческим операциям ЗАО «Бриз», предложил в качестве объекта залога одно из морских судов, находящихся у него на балансе. Банк согласился выдать кредит под залог морского судна.

Какие договоры нужно заключить, чтобы оформить в данном случае выдачу ссуды?

Может ли морское судно быть объектом залога?

Как оформить договор о залоге морского судна?

 

ОТВЕТ

В соответствии со ст. 361 ГК РФ необходимо заключить договор поручительства, согласно которому поручитель ЗАО «Бриз» обязывается перед кредитором, которым выступает обслуживающий банк, отвечать за исполнение ТД «Аксель» его обязательств по выплате кредита. В соответствии со ст. 334 должен быть заключен также договор залога, согласно ст. 335 залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Согласно ст. 819 ГК РФ с банком должен быть заключен договор кредита.

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения обязательства является ипотека — залог недвижимого имущества.  Объекты недвижимости обладают, как правило, значительной стоимостью.  Кроме того, эти объекты, отвечающие признаку связанности с землей, невозможно спрятать, тайно переместить в другое место, иным образом вывести из-под контроля залогодержателя.

Гражданский кодекс РФ (ст. 130) относит к недвижимому имуществу и морские суда.  

Ипотека судна устанавливается в целях обеспечения денежного обязательства договором собственника судна и кредитора с последующей регистрацией ее в соответствии со статьями 376 и 377 КТМ РФ.

Согласно Кодексу Торгового мореплавания РФ, принятого 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ1 возможен залог (ипотека) морского суда (ст. 374 КТМ). Согласно ст. 374 КТМ ипотека судна или строящегося судна устанавливается в целях обеспечения денежного обязательства договором собственника судна или строящегося судна (залогодателя) и кредитора (залогодержателя) с последующей регистрацией ее в соответствии со статьями 376 и 377
Кодекса. Согласно ст. 377 КТМ Ипотека судна или строящегося судна регистрируется на основании заявления залогодателя после регистрации права собственности на судно, все данные заявления об ипотеке вносятся в Государственный реестр. В заявлении о регистрации ипотеки судна или строящегося судна должны быть указаны:

данные, идентифицирующие судно (название судна, порт или место его регистрации, регистровый номер, тип и класс, тоннаж судна) или строящееся судно (место, в котором осуществляется постройка судна, построечный номер, тип судна, длина киля и другие основные размерения, регистровый номер);

имя и адрес залогодателя ипотеки;

имя и адрес залогодержателя ипотеки или сведения о том, что она установлена на предъявителя;

максимальный размер обязательства, обеспеченного ипотекой, при установлении ипотеки на два или более судов либо строящихся судов — размер, в котором обязательство обеспечивается каждым судном в отдельности при наличии соглашения сторон об этом;

дата окончания ипотеки судна или строящегося судна.

К заявлению о регистрации ипотеки судна или строящегося судна прилагается договор об ипотеке судна

Порядок оформления договора о залоге (ипотеке) морского судна следующий.

Ипотека судна или строящегося судна.

  1. Заявление о регистрации ипотеки судна (строящегося судна), содержащее
    — данные, идентифицирующие судно (название судна, порт его регистрации, регистрационный номер, тип, класс и тоннаж судна);
    — имя и адрес залогодателя ипотеки;

— имя и адрес залогодержателя ипотеки или сведения или сведения о том, что она установлена на предъявителя;

— максимальный размер обязательства, обеспеченного ипотекой, при установлении ипотеки на два или более судов – размер, в котором обязательства обеспечиваются каждым судном в отдельности;

— дата окончания ипотеки судна.

  1. Заверенный в установленном порядке договор об ипотеке судна (строящегося судна) и его копия.
  2. Копия соглашения об обязательстве, обеспечиваемом ипотекой судна (строящегося судна), а также иные документы, указанные в договоре об ипотеке.
  3. Заключение о проведенной правовой экспертизе документов, необходимых для регистрации ипотеки судна (строящегося судна).
  4. Документы, подтверждающие полномочия исполнительных органов залогодателя на заключение договора ипотеки судна (строящегося судна).
    Регистрационная запись об ипотеке судна (строящегося судна) погашается на основании совместного заявления залогодержателя и залогодателя с приложением документов об исполнении обязательства, обеспеченного ипотекой.

Залог, как способ обеспечения обязательств, является одним из институтов права, наиболее урегулированных Гражданским кодексом. Двадцать пять статей Кодекса посвящено правоотношениям, связанным с залогом. Действует в части, не противоречащей ГК, закон РФ «О залоге» от 29.05.92г., 16.07.98г. вступил в действие Федеральный закон «Об ипотеке», регулирующий правоотношения по залогу недвижимости.  

Правовое регулирование ипотеки морских судов по российскому законодательству осуществляется нормами Кодекса Торгового Мореплавания РФ, Гражданского кодекса, закона «О залоге» и законом «Об ипотеке».

Общие правила о залоге, содержащиеся в Гражданском Кодексе, применяются к ипотеке недвижимых вещей, если законом об ипотеке не установлены иные правила.  

Что же касается ипотеки морских судов. Морские суда сами по себе являются довольно специфическим предметом.  Следовательно, и отношения, связанные с ними, требуют не просто общего регулирования вышеназванными законодательными актами.  

Именно детальное закрепление отношения по ипотеке судов получили в Кодексе Торгового Мореплавания.

Основанием возникновения ипотеки является договор.  По договору об ипотеке одна сторона — залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного судна другой стороны — залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом.

Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо).

Закон «Об ипотеке» устанавливает, что имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании.

Несмотря на терминологическое сходство, в отличие от ипотеки, морской залог устанавливается на судно с целью обеспечения некоторых требований к судовладельцу, закрытый перечень которых содержится в пункте 1 ст. 367 КТМ.

Морским залогом на судно обеспечиваются требования к судовладельцу в отношении:

1)    заработной платы и других сумм, причитающихся капитану судна и другим членам экипажа судна за их работу на борту судна, в том числе расходов на репатриацию и уплачиваемых от имени капитана судна и других членов экипажа судна взносов по социальному страхованию;

2)    возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина на суше или на воде в прямой связи с эксплуатацией судна;

3)    вознаграждения за спасение судна;

4)    уплаты портовых и канальных сборов, сборов на других судоходных путях и лоцманских сборов;

5)    возмещения реального ущерба, причиненного при эксплуатации судна в результате утраты или повреждения иного имущества, чем перевозимые на судне грузы, контейнеры и вещи пассажиров.

Особенностью морского залога на судно является тот факт, что морской залог на судно продолжает обременять судно независимо от перехода права собственности на судно, изменения его регистрации или смены флага судна.  Морской залог не подлежит государственной регистрации.  А ипотека, свою очередь, признается действительной при условии государственной регистрации в том же реестре, в котором зарегистрировано судно.

В практике встречались случаи, когда залогодержатель получал удовлетворение предъявленного требования на основании морского залога, несмотря на то, что судно было несколько раз продано.

Требования, обеспеченные морским залогом, удовлетворяются преимущественно перед требованиями, вытекающими из обязательств, обеспеченных ипотекой.

Предметом ипотеки морских судов являются морские суда.  

Кодекс Торгового Мореплавания РФ (Ст. 7) определяет судно как самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях торгового мореплавания.

А под торговым мореплаванием понимается деятельность, связанная с использованием судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа, промысла водных биологических ресурсов, разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр, лоцманской и ледокольной проводки, поисковых, спасательных и буксирных операций, подъема затонувшего в море имущества, гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ, санитарного, карантинного и другого контроля, защиты и сохранения морской среды, проведения морских научных исследований, учебных, спортивных и культурных целей и иных целей.

Для правового регулирования ипотеки морских судов по законодательству Российской Федерации определение морского судна имеет принципиальное значение, поскольку оно определяет, то своей сути, то имущество, в отношении которого возможно установление ипотеки.

С учетом вышесказанного, можно определить предмет ипотеки морского судна как самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое или построенное для использования в целях торгового мореплавания, зарегистрированное в качестве морского судна в соответствии с Кодексом торгового мореплавания в соответствующем судовом реестре.  

Договор об ипотеке судна должен содержать следующие положения:

В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой.  Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и достаточным для идентификации этого предмета описанием.  Также должны быть указаны право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, т.е. судно, принадлежит залогодателю, и наименование органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя.

Что касается оценки предмета ипотеки, то она определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации по соглашению залогодателя с залогодержателем и указывается в договоре об ипотеке в денежном выражении.    Стороны договора могут поручить оценку предмета ипотеки независимой профессиональной организации.

Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано на каком-либо договоре, должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его заключения. Если сумма обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению в будущем, в договоре об ипотеке должны быть указаны порядок и другие необходимые условия ее определения.

Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры либо условия, позволяющие определить эти размеры.

Если права залогодержателя удостоверяются закладной, это указывается в договоре об ипотеке.

Договор об ипотеке считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации.

При включении соглашения об ипотеке в кредитный или иной договор, содержащий обеспечиваемое ипотекой обязательство, в отношении формы и государственной регистрации этого договора должны быть соблюдены требования, установленные для договора об ипотеке.

Кодекс торгового мореплавания предусматривает три основания прекращения ипотеки морского судна.

К первым двум относится прекращение денежного обязательства, во-первых, путем погашения денежного долга и, во-вторых, другими способами, в том числе и в результате принудительной продажи судна.  Факт принудительной продажи служит основанием прекращения и морского залога на данное судно.  Такая продажа возможна при неисполнении залогодателем обязательства по выплате денежного долга, и осуществляется на основании решения суда по месту нахождения судна, которое арестовано для обеспечения морского требования, связанного, в нашем случае, с ипотекой.  Среди условий ареста судна, в отношении которого возникло морское требование, можно выделить обеспеченность такого требования морским залогом и наличие зарегистрированной ипотеки этого судна.

Если залогодателем или третьим лицом предоставлено достаточное обеспечение в прямой форме, размер которого в любом случае не должен превышать размер стоимости судна, то по постановлению суда, арбитражного суда или третейского суда по морским делам, который уполномочен законом налагать арест, судно может быть освобождено от ареста и залогодатель вновь получает возможность исполнить свое обязательство.

Наконец, согласно третьему основанию, ипотека прекращается при гибели судна, за исключением тех случаев, когда залогодержатель может осуществить свое требования страхового возмещения, причитающееся ему по договору морского страхования.

При прекращении ипотеки морского судна, орган регистрации должен сделать  запись о прекращении ипотеки судна в соответствующем судовом реестре, в котором зарегистрирован договор об ипотеке, и в судовой книге.  Для того, чтобы соответствующая запись была сделано в судовом реестре, необходимо предоставить доказательства о прекращении ипотеки в вышеуказанных случаях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

  1. Конституция РФ: Принята 12 дек. 1993 г. М., 1993.
  2. Гражданский Кодекс РФ. Ч. 1 от 30 ноября 1994 г.// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 от 26 января 1996 г.// СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
  4. Об акционерных обществах: Закон РФ от 26.12.1995, в ред. ФЗ от 06.04.2004 N 17-ФЗ. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1 и «Российская газета» от 09.08.2001 г.
  5. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий) ред. ФЗ РФ от 21.03.2002// СЗ РФ. 1998. № 30, ст. 3611; 2002. № 12, Ст. 1093.
  6. О рынке ценных бумаг: ФЗ № 39-ФЗ Принят 22 апреля 1996 г. (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г.)// Принят Государственной Думой 20 марта 1996 года, Одобрен Советом Федерации 11 апреля 1996 года // Российская газета. 25 апр. 1996 г.
  7. О приватизации Государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации: ФЗ РФ от 21.06.1997 г
  8. Зинченко С., Казачанский С., Зинченко О. Спорные вопросы правового статуса органов управления общества с ограниченной ответственностью. // Хозяйство и право. 1999. .N6 , 7.
  9. Зернин Н., Микрюкова Г. Акционерные общества работников (народные предприятия) // Хозяйство и право. 1999. № 10.
  10. Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004.
  11. Кондратов Н. О некоторых особенностях практического применения ФЗ «Об акционерных обществах» // Хозяйство и право, 1998, № 9
  12. Метелева Ю. Общее собрание акционеров; Его роль и возможности влияния акционеров на принимаемые решения // Хозяйство и право, 1998, № 1, № 2.
  13. Новый закон в лабиринте проблем / Российская газета. 2000. 18 марта.
  14. Предпринимательское право. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
  15. Степанов Д. Компания, управляющая хозяйственным обществом. // Хозяйство и право. 2000. № 10.
  16. Хозяйственное право. Ученик для вузов. Том 2 / Отв. редактор В.С. Мартемьянов М., ВЕК. 2000.

 

 

 

 

 

 

 


 

Комментирование закрыто.

Вверх страницы
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).
->